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臺灣高等法院刑事裁定 99年度聲再字第98號
再審聲請人
即受判決人 甲○○
上列聲請人因違反毒品危害防制條例案件,對於本院97年度重上更㈢字第189號,中華民國98年4月29日第二審確定判決(第一審案號:臺灣板橋地方法院94年度訴字第2369號,起訴案號:臺灣板橋地方法院檢察署94年度偵字第16689 號),聲請再審,本院裁定如下:
主 文
再審之聲請駁回。
理 由
一、按有罪判決確定後,因發現確實之新證據,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決,為受判決人之利益,得聲請再審,刑事訴訟法第420條第1項第6款固定有明文。
惟所謂確實之新證據,須以判決當時已經存在而發見在後或審判時未經注意之證據,且可認為確實足以動搖原確定判決,而為受判決人有利之判決者為限。
倘非判決後發現之新證據,而為再審聲請人於判決前所明知,又非不須調查之確實新證據,自不能謂為有再審之理由(參照最高法院35年特抗字第21號、40年度台抗字第2 號判例要旨)。
故受理聲請再審之最後事實審法院,應就聲請再審理由之所謂「新證據」,是否具備事實審判決前已經存在,為法院、當事人所不知,事後方行發見之「嶄新性」,及顯然可認足以動搖原有罪確定判決,應為無罪、免訴、免刑或輕於原判決罪名之「顯然性」二要件,加以審查,為判斷應否准予開始再審之準據(參照最高法院85年度台抗字第308 號裁定意旨)。
亦即,所謂「發見確實之新證據」,係指該證據當時已存在,為法院、當事人所不知,事後始經發現者,且就新證據之本身形式上觀察,毋須經調查程序顯然可認為足以動搖原確定之判決者而言(參照最高法院88年度台抗字第257號、93年度台抗字第576號裁定意旨)。
二、聲請意旨略以:本院97年度重上更㈢字第189 號,經判決確定後,因發見確實之新證據足認應受無罪、免訴、免刑之判決,為此聲請再審,理由:⑴原確定判決詳載被告持有第一、二級毒品罪,係一行為觸犯數罪名,為想像競合犯,卻出現了二件持有毒品罪之判決,已違背法令。
⑵檢察官未對被告施用毒品之部分起訴,被告持有第一、二級毒品部分應被施用毒品罪之判決所吸收,因而應更為施用毒品罪之判決,以符法令。
⑶被告曾於95年1 月26日因連續施有第一、二級毒品罪經判處罪刑,判決尚未確定時,95年5月2日再因持有第一、二級毒品併施用犯行另經判處罪刑,本案無論是和前案或其後案均應構成連續犯之裁判上一罪,為起訴、判決效力所及,原審未及審酌,本案再予判決,顯有未洽,亦屬判決違背法令。
綜上,被告行為均在95年7月1日前適用舊法連續犯論以一罪,懇請聲請再審,確保法令完整統一,使被告於本案更為免訴之判決云云。
三、經查:聲請意旨雖引用原確定判決認定聲請人持有第一、二級毒品罪,係一行為觸犯數罪名,為想像競合犯,從一重論以持有第一級毒品罪,卻於同一案另出現持有第二級毒品罪之判決(即本院96年度上訴字第1410號判決)云云,惟查原確定判決認定本件聲請人持有第一、二級毒品之犯行,係聲請人持有第一級毒品海洛因與第二級毒品甲基安非他命之事實,與本院96年度上訴字第1410號判決係聲請人另持有第二級毒品大麻之事實顯不相同,原確定判決認事用法並無違法或不當,聲請意旨此部分指摘,並不足採。
另聲請意旨以檢察官未對聲請人施用毒品之部分起訴,聲請人應更為施用毒品罪之判決、聲請人前曾犯施用第一、二級毒品罪,本案應為前案判決效力所及,主張原審判決違背法令云云,然該等事由,均非事後始發現者,係原確定判決審理時業已存在之證據,原確定判決並已加以審酌,亦已說明其認事用法之理由,非屬當事人或法院所不知而不及調查斟酌者,顯缺乏嶄新性要件,且就證據之本身形式上觀察,並無顯然可認為足以動搖原確定判決之情形,亦未具備顯然性要件,揆諸首揭說明,自非適法之聲請再審理由。
至聲請人苟認原確定判決採酌違背法令,亦屬旨在糾正法律上錯誤之非常上訴範疇,核與對確定判決之事實錯誤而為之救濟方法之再審,迥不相侔。
綜上所述,本件聲請人所舉聲請再審之理由,核與刑事訴訟法第420條、第421條之規定無一相符,從而,本件再審之聲請,為無理由,應予駁回。
據上論斷,應依刑事訴訟法第434條第1項,裁定如主文。
中 華 民 國 99 年 3 月 19 日
刑事第三庭 審判長法 官 陳博志
法 官 劉興浪
法 官 許文章
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定,應於收受送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官 蔡慧娟
中 華 民 國 99 年 3 月 19 日
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